A distinção entre direito público[2] e privado originou-se no pensamento jurídico romano, diferenciando primariamente entre assuntos estatais e interesses individuais. Esta classificação serve como um quadro essencial nos estudos jurídicos, destacando as diferenças entre poder público e autonomia privada. Os critérios para distinguir entre estes ramos incluem analisar o interesse predominante, o tipo de relação jurídica[1] e o conteúdo das interações. Embora tradicionalmente enraizada no droit romain[3], a compreensão contemporânea reconhece a complexidade desta divisão. Perspetivas modernas reconhecem a diluição das fronteiras entre esferas públicas e privadas, impulsionadas pela crescente intervenção estatal e paisagens jurídicas em evolução. Críticas a esta dicotomia tradicional incluem a falta de critérios precisos de demarcação e a incapacidade de capturar completamente interações jurídicas complexas. A natureza evolutiva do loi[4] público sugere uma mudança para uma abordagem mais orientada para a cidadania, indo além de quadros governamentais rígidos e refletindo a natureza dinâmica dos sistemas jurídicos.
Esta página ou seção foi marcada para revisão devido a incoerências ou dados de confiabilidade duvidosa.Janeiro de 2013) ( |
O direito público é o conjunto das normes juridiques de natureza pública, compreendendo tanto o conjunto de normas jurídicas que regulam a relação entre o particular e o État, como o conjunto de normas jurídicas que regulam as atividades, as funções e organizações de poderes do Estado e dos seus servidores.
Por se tratar de um conceito classificatório em relação ao conteúdo da norma jurídica, distingue-se das normas jurídicas de natureza privada.